Shapoval_ekzamen (1)

Формат документа: rtf
Размер документа: 0.39 Мб





Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.



  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

1. Понятие И.С.

Творение чел разума. Под И.С понимают

2. Основные институты права интеллектуальной собственности.

Систему российского права интеллектуальной собственности составляют следующие институты :
а) 
авторское право – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи и по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства;
б) 
права, смежные с авторским, – права исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания;
в) 
патентное право – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
г) 
право интеллектуальной собственности на товарный знак (знак обслуживания);
д) 
право интеллектуальной собственности на фирменное наименование;
е) 
право интеллектуальной собственности на топологии интегральных схем;
ж) 
право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных;
з) 
право интеллектуальной собственности на селекционные достижения;
и) 
правоотношения в сфере коммерческой и служебной тайны.


4. Понятие и признаки объекта авторского права

Для охраноспособности произведения авторским правом не имеет значение его назначение и достоинства (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). В связи с этим можно говорить о том, что авторское право распространяется на любые оригинальные творческие результаты. Однако произведению будет предоставляться правовая охрана лишь при условии, если оно отвечает второму критерию — выраженности в какой-либо объективной форме.

ГК РФ (п. 3 ст. 1259) предусматривает примерный перечень объективных форм произведения:

§ письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т. п.);

§ устная (публичное произнесение, исполнение и т. п.);

§ звуко- или видеозапись (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т. п.);

§ объемно-пространственная (скульптура, модель, макет, сооружение и др.).

Данный перечень не является исчерпывающим, может дополняться с учетом развития науки и искусства.

Как правило, объективная форма произведения выражается с помощью материальных носителей (бумага, дискета, видеокассета, холст и др.). В связи с этим следует отметить, что на материальный носитель может существовать и в большинстве случаев существует вещное право — право собственности, не зависящее от авторских прав на произведение, выраженное в этом носителе.

Авторские права на произведение возникают независимо от того, было оно обнародовано или нет (п. 3 ст. 1259). Под обнародованием понимается осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения. Формами обнародования произведения являются его опубликование, публичный показ, публичное исполнение, передача в эфир и т. п.

Перечень объектов авторского права, в том числе:

1.литературные произведения;

2.драматические, музыкально-драматические, сценарные, музыкальные, хореографические произведения и пантомимы;

3. аудиовизуальные произведения;

4.произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

5.произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

6. произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

7. фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические карты и др., планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и другим наукам.

Также к объектам авторского права относятся производные и составные произведения.

Производными являются самостоятельные произведения, органически связанные с другими произведениями и служащие их внешней формой (обзоры, переводы, аннотации, рефераты, резюме, обработки, инсценировки, аранжировки и иные переработки произведений науки, литературы и искусства).

Составными произведениями являются произведения, представляющие собой результат творческого труда по подбору или расположению материалов (сборники, антологии, базы данных).

Объектами авторского права не являются: официальные документы (законы, судебные решения, иные судебные и административные документы и их официальные переводы); государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т. п.); произведения народного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер (п. 6 ст. 1259).

Авторское право не распространяется также на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия и факты (п. 5 ст. 1259). Данное положение имеет очень большое значение, поскольку в соответствии с ним объектом правовой охраны выступают элементы не содержания, а формы произведения. Например, в произведении художественной литературы к элементам формы относятся: язык, художественные образы, последовательность изложения, а к элементам содержания — тема, сюжет, идейные достоинства и т. п. При этом содержание произведения всегда облечено в определенную форму, через которую оно и выступает.


6. Произведения, не охраняемые авторским правом.

Не относятся к объектам авторского права:

1.офоциальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы.

2. гос-ые символы и знаки(флаги, гербы, гимны, ордена, денежные знаки и т.д.)

3.произведения народного творчества

4.сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Идеи, процессы, концепции, методы, способы, принципы, факты также не являются объектами авторского права.

11. Субъекты авторского права

1.авторы-физические лица, творческим трудом которых создано произведение.

2.соавторы- авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом 2х и более лиц(соавторов) авторское право принадлежит соавторам, не зависимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

16. Виды авторских прав

Самой распространенной и в то же время самой спорной классификацией авторских прав является деление их на личные неимущественные и имущественные. Как справедливо отмечают многие авторы, авторские права настолько взаимосвязаны, что выделить среди них права чисто имущественного или неимущественного характера довольно трудно. Например, по их мнению, совершенно неясно, к какой группе отнести право на обнародование произведения, в котором соединены воедино как личные, так и имущественные моменты.

К Личным неимущественным правам авторов относятся:

1-право авторства

2-право на авторское имя

3- право на защиту репутации автора

4-право на обнародование произведения и на его отзыв

5-право на опубликование

Имущественные права авторов

1право на воспроизведение

2. право на распространение и право на импорт

3. право на публичный показ, исполнение

4. право на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю

5.право на перевод и право на переработку произведения.



17.К Личным неимущественным правам авторов относятся:

1-право авторства

2-право на авторское имя

3- право на защиту репутации автора

4-право на обнародование произведения и на его отзыв

5-право на опубликование

21.Имущественные права авторов

1право на воспроизведение

2. право на распространение и право на импорт

3. право на публичный показ, исполнение

4. право на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю

5.право на перевод и право на переработку произведения.

24.Свободное использование произведения.

1.В научных, учебных, информационных или культурных целях:

а) цитирование произведений

б) воспроизведение отрывков из газетных, журнальных статей в форме обзора печати

в) воспроизведение в прессе, сообщение в эфире или по кабелю публично произнесенных политических речей, обращений, докладов.

-Допускается без согласия автора и без денежных выплат (авторского вознаграждения), но с указанием имени автора и источника.


2.Свободное воспроизведение в личных целях

Кроме отдельных случаев:

а)воспроизведение произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений

б)воспроизведение баз данных и программ для ЭВМ, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ (гражданским кодексом).

в) репродуцирование книг полностью и нотных текстов

г) видеозаписи, аудио- визуального произведения при его публичном исполнении в месте, открытом для свободного посещения или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи.

3. путем репродуцирования

Разрешается репродуцирование произв-й библиотеками или архивами для восстановления или замены утраченных экземпляров произведений.

4.Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных

Лицо, правомерно владеющее экземпляром комп-ой программы может вносить исправления в явные ошибки программ, может осуществлять запись и хранение в памяти ЭВМ, может производить копии программы для архивных целей и для замены утерянного экземпляра.

5. Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения.

6. публичное использование музыкальных произведений

7. для целей право применения (дознание,следствие,судопроизводство) как док-во.

8. Свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях краткосрочного пользования.

25.Срок действия авторского права

В соответствии со ст. 1281 ГК РФ исключительное авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти.

Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение 70 лет после 1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то применяется общее правило о сроке действия авторского права.

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 70 лег после смерти последнего автора, пережившего других соавторов, считая с 1 января года, следующего за годом смерти.

Авторское право на произведение, впервые обнародованное после смерти автора, действует в течение 70 лет после его выпуска, считая с 1 января года, следующего за годом обнародования


26.Авторский договор, классификация и содержание.

Имущественные права могут передаваться только по авторскому договору.

Различают договоры:

1.Договор о передачи исключительных прав другому лицу

2.Д.о передачи неисключительного права- позволяет пользователю использовать произв-е наравне с обладателем исключительных прав, передавшем ему такое право

3. д.-заказ. Автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику. Заказчик обязуется выплатить автору вознаграждение.

Предметом аторского договора м.б. только произведения, признанные объектами а.п.. Договор заключается в письменной форме.

«Содержание»

Д.должен предусматривать

-способы использования произв-я, срок срок и территорию на которые выдается право, размер вознаграждения и порядок его определения за каждый способ его использования, срок выплаты.

- обязанность автора. Заключается в том, чтобы создать предусмотренное по договору произведение и предать его пользователю.

-обязанность организации/пользоватея- использовать произведение указанным в договоре способом.

- вознаграждение . Определяется в виде % от дохода за соотв-ий способ исп-ия произв-ия или, если это невозможно осуществить, то в виде фиксированной суммы.

- ответственность по авторскому договору. Сторона, не исполнившая обязательства по авторскому договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду.

29.Основные принципы патентного права

Патентное право-институт гражданского права, который регулирует отношения, связанные с техническим творчеством, т.е. отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраны изобретений полезных моделей, промышленных образцов.

Принципы:

1.признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта.

2. соблюдение баланса интересов патентооблад-ля с одной стороны и интересов общества с другой.

3. предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными.

4. принцип, согласно которому, законодательством признаются и охраняются права не только патентооб-ей, но и действительных создателей полезных моделей, промышленных образцов.

30. Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретений.

Изобретение признается только техническое решение задачи, возникающее в какой-либо области народного хоз-ва.

Объекты изобретений:

1-устройства

2- способ

3- вещество

4- штамм микроорганизма

5- культуры клеток растений и животных 

6- применение ранее известного устройства, штамма, способа, вещ-ва по новом назначению

Устройство: машины, приборы, инструменты, оборудование и т.д. (всевозможные конструкции изделия)

Способ- всевозможные технологии (совокупность приемов и действий над материальными объектами). Способы м.б. направлены на изготовление продуктов, при этом действие патента, выданного на способ, распространяется и на сам продукт.

Вещества-искусственно созданные материальные образования, хар-еся колич-ым и кач-ым составом входящих в него ингредиентов.

К штампам и культурам клеток относ-ся совокупности клеток, характеризующиеся определенными происхождением и устойчивыми призаками.

6- установление новых свойств известных объектов и пределение новых областей их использования.

31. Новизна как условие патентоспособности изобретения. Понятие уровня техники. Приоритет изобретения.

Условия патент-ти изобретения:

1.новизна

2.изобретательский уровень

3.промышленная применимость

1)Новизна- это неизвестность изобретения из сведений об уровне техники.

Уровень техники- вся общедоступная информация (сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения: заявки, патент, книги, журналы)

Новизна носит абсолютный Мировой характер.

Существует льгота по новизне(6 мес.)- автору дается возможность в течении 6ти месяцев подать заявку, и в течение этого срока она будет считаться новой.

2)Изобретательский уровень. Изобр-е имеет из-ий ур-нь, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

3)Промышл-я применимость- возможность практического применения изобретения в любой сфере человеческой деятельности

Виды приоритетов:

а. Приоритет уст-ся по дате поступления заявки в патентное ведомство, содержащая заявление о выдаче патента, описание, форму изобретения, чертежи и реферат

б. Конвенционный приоритет. Заявка, поданная в данной стран- участницы конвенции, обладает во всех других странах приоритетом в течении 12мес. В первой стране(Парижская конвенция)

в. Выставочный приоритет. Изобретения, выставленные на выставках, обладают приоритетом в течении 6ти мес. с даты открытия выставки.

г. Приоритет по доп-ым материалам(3 мес.)-отправка документов.

34. Объекты, не признаваемые патентоспособным изобретением.

-открытия

-научные теории и мат-ие методы

-алгоритмы и программы для ЭВМ

- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей

-топологии интегральных микросхем

- решения, имеющие только информативное содержание.

35. Понятие и признаки полезной модели

Полезная модель-второй объект, кот-ый охраняется патентным правом, охраняется тех-ое решение, относящееся к устр-ву.

Критерии патентоспособности полезной модели:

Новизна и промышленная применимость.

П.М. признается новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. К существенным отн-ся все признаки, которые влияют на достигаемый положительный результат. В уровень техники для П.М. не входят сведения в открытом применении за пределами России средств, тождественных заявляемых П.м.. Т. е. К полезной модели предъявляются требования не абсолютной, а относительной новизны.

36. Понятие и признаки промышленного образца.

Промышленный образец относится к художественно-конструкторскому решению изделия, определяющее его вид промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Критерии патентоспособности П.О.:

1.новизна-ПО признается новым, если совокупность его признаков, определяющих эстетические особенности изделия не известна из сведений, ставших общедоступными в Мире до даты приоритета ПО. (Уровень техники) Новизна абсолютная, Мировая.

2.оригинальность- если существенные признаки ПО обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия. Сущность критерия состоит в том, чтобы предоставить заявителю надежную охрану, т.е. чтобы промышленный образец нельзя было «обойти» путем незначительных изменений его внешнего вида.

37.Субъекты патентного права

1.Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов признаются физические лица, творческим трудом которых они созданы .

Если объекты промышленной собственности созданы совместным трудом, то право авторства принадлежит каждому. Не признаются авторами физ.лица, которые оказали лишь организационную, материальную помощь. При отсутствии отношений между соавторами, каждый может использовать свою разработку по своему усмотрению, но ни один соавтор не имеет права давать разрешение на использование разр-ки другому лицу без согласия остальных владельцев патента. Для признания авторства не имеет значения возраст автора и его дееспособность. Лица без гражданства проживающие на территории РФ, также пользуются авторскими правами. Иностранные граждане с учетом международных обязательств России имеют в РФ такие же права, как и граждане РФ, при условии, что законодательство гос-ва, гражданами которого они являются, предоставляет аналогичны права гражданам РФ.(Парижская конвенция, принцип взаимности)

2.Патентообладатель – лицо, владеющее патентом на изобретение, полезную модель и ПО, и имеющее исключительные права на исп-ие моделей. Патентообладатель м.б.: автор, его наследник или иной правопреемник, а в случае служебных разработок- работодатель. Патентообладателями м.б. несколько лиц, взаимоотношения между ними определяется соглашением. В случае смерти автора или патентообл-ля, субъектами пат. Права становятся их наследники.

3. Комитет РФ по патентам и товарным знакам (Роспатент)- структурным подразделением РОСпатента явл-ся федеральный орган исполнительной власти по патентной собственности(ФИПС)- регулирует отношения в сфере интеллектуальной собственности.

4. Патентные поверенные- м.б. гражданин РФ, который аттестован и зарегистрирован в патентном ведомстве, имеет высшее образование и не менее 4х лет работы в области охран промышленной собственности.

40. Рассмотрение заявки на объект патентного права в Патентном ведомстве.

1.Заявка подается в ФИПС по почте или непосредственно через патентного поверенного.

2. По истечению 2х месяцев с даты поступления заявки патентное ведомство проводит по ним формальную экспертизу.

3. После положительного результата формальной экспертизы, патентное ведомство выдает заявителю патент и регистрирует полезную модель в гос. Реестре ПМ.

Патент на ПМ действует в течение 10 лет, можно продлить, но не более чем на 3 года.


41. Права авторов объектов патентного права

Факт создания изобретения, полезной модели, промышленного образца, квалификация его в качестве такового Роспатентом и выдача на него патента влекут за собой возникновение ряда правомочий как у автора, так и у других патентообладателей. В связи с тем, что понятия автора и патентообладателя не всегда совпадают, некоторые права могут принадлежать только автору, остальные - как автору, так и любому другому патентообладателю. Так, личные неимущественные права могут возникнуть только у авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов1.

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

1) право авторства (ст.1356),

2) исключительное право (ст.1358),

3) другие права, в том числе:

-право на получение патента (ст.1357),

-право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели и промышленного образца,

-право преждепользования (ст.1361)2.
 Как и в отношении других результатов интеллектуальной деятельности,
исключительное право на указанные объекты промышленной собственности включает исключительное право на использование и распоряжение ими.

Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом (ст. 1363), и составляют:

- для изобретений - 20 лет;

- для полезных моделей - 10 лет;

- для промышленных образцов - 15 лет.

Срок действия исключительных прав на объекты патентования может продлеваться федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению патентообладателя:

- «на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, если до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет, на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет, при этом срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на 5 лет;

- на полезную модель на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 3 года;

- на промышленный образец на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 10 лет»1.



44. Ограничение патентных прав

1. ГК РФ(ст.13.59;13.60) Правительство РФ имеет право в интересах обороны и безопасности разрешит разработку без согласия патентообладателя, но с уведомлением его об этом и с выплатой компенсации.

2.Не является нарушением использовать разработку при чрезвычайных обстоятельствах, т.е. при стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях и т.п.

3. не является нарушением патентных прав проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентами

4. запатентованные средства могут применяться в личных целях без получения дохода.

45. Прекращение действие патента.

1.истекает срок действия патента

2. патент признан недействительным

3.отказ патентообл-ля от своих прав

4. невыплата в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе.


46.Защита прав авторов патентного права и патентообладателей

В соответствии со ст. 1406 ГК в судебном порядке рассматриваются следующие споры:

об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;

об установлении патентообладателя;

о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного права (уступке патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;

о праве преждепользования;

о праве послепользования;

о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели, промышленного образца в соответствии с Патентным законом;

о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Патентным законом;

другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом.

 За нарушение Патентного закона наступает гражданско-правовая, а также административная или уголовная ответственность (п. 2 ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 147 УК РФ).

 Патентообладатель в праве потребовать публикации в официальном бюллетене решения суда о неправомерном использовании разработки

47. Участие РФ в международных соглашениях в области охраны промышленной собственности

Правовая охрана российских изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в зарубежных странах, равно как и охрана зарубежных объектов промышленной собственности в РФ, основывается на общепризнанных принципах международного сотрудничества, нашедших отражение в международных договорах и соглашениях по охране промышленной собственности. Наиболее важное значение в этом плане имеют Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. и Договор о патентной кооперации 1970 г., участниками которых являются десятки стран всех континентов, включая и Российскую Федерацию. Особую роль для России играет Евразийская патентная конвенция 1994 г., создавшая межгосударственную систему получения патентной охраны на территории большинства независимых государств — республик бывшего СССР. Наконец, должны приниматься в расчет и другие специальные соглашения, заключенные рядом стран в целях улучшения сотрудничества, в частности, Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г., Соглашение о создании Африканской региональной организации по охране промышленной собственности 1976 г. и т.д., которые, как правило, допускают получение патентов заявителями из стран, не участвующих в этих соглашениях.

Основной целью Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая по праву считается главным международным соглашением в рассматриваемой области, является создание благоприятных условий для патентования изобретений, промышленных образцов и других объектов промышленной собственности гражданами и организациями одних государств в других государствах. Парижская конвенция не предусматривает выдачи какого-либо международного патента, который действовал бы на территории разных государств. Для того чтобы обеспечить охрану разработки в том или ином государстве, ее необходимо там запатентовать. Участники Парижской конвенции договорились о том, что ими не будут устанавливаться никакие дискриминационные меры в отношении иностранных заявителей. Статья 2 Конвенции предусматривает предоставление им такой же охраны, которая предоставляется или будет предоставляться в будущем в соответствующей стране ее собственным гражданам и фирмам (принцип национального режима).

Этот ведущий принцип Конвенции дополняется рядом материально-правовых правил. Наиболее важным из них является уже рассматривавшееся выше правило о конвенционном приоритете, в силу которого заявка, поданная в одной стране-участнице, обладает во всех других странах-участницах приоритетом в течение 12 месяцев с момента подачи заявки в первой стране. Иными словами, заявителю предоставляется возможность в течение одного года (по промышленным образцам — в течение шести месяцев) испрашивать охрану во всех других странах-участницах; при этом приоритет будет определяться датой подачи первой правильно оформленной заявки в одной из стран-участниц.

Кроме норм о конвенционном приоритете важное практическое значение имеют такие правила Конвенции, как обеспечение временной охраны разработок, помещенных на официальных международных выставках (ст.

11), свободное использование запатентованных объектов в транспортных средствах, временно или случайно находящихся на территории, где они пользуются правовой охраной (ст. 5), обязательное осуществление изобретений и выдача принудительных лицензий (ст. 5), независимость друг от друга патентов, выданных в разных странах (ст. 4), и др.

Договор о патентной кооперации (РСТ) имеет своей основной задачей облегчение подачи заявок на охрану одной и той же разработки в разных странах и сокращение дублирования в работе патентных ведомств. Договор предусматривает возможность составления и подачи в национальное патентное ведомство так называемой международной заявки в тех случаях, когда заявитель хочет обеспечить охрану разработки в нескольких странах. Подача международной заявки избавляет заявителя от необходимости оформлять и подавать заявки в каждую из стран, в которых он желает получить охрану. В страны, избранные заявителем, направляются результаты рассмотрения международной заявки, на основе которых патентные ведомства соответствующих стран, как правило, без проведения повторной проверки, решают вопрос о выдаче охранных документов.

Помимо кооперации в сфере проведения патентной экспертизы договор РСТ преследует цели быстрейшего распространения технической информации, а также оказания помощи тем странам, которые не в состоянии собственными силами обеспечить качественное и своевременное рассмотрение заявок.

Как уже отмечалось, заключив Евразийскую патентную конвенцию, независимые государства—республики бывшего Советского Союза учредили новую межправительственную Евразийскую патентную организацию (ЕАПО) со штаб-квартирой в г. Москве. Органами данной Организации являются Административный совет и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). Административный совет, в котором на равных началах представлены все государства—члены Организации, назначает Президента Евразийского патентного ведомства, утверждает бюджет Организации, а также Патентную, Финансовую и Административную инструкции, одобряет соглашения, заключенные Организацией с государствами и межгосударственными организациями, и решает другие вопросы, относящиеся к его компетенции. Все вопросы рассматриваются на очередных (один раз в календарный год) и внеочередных заседаниях Административного совета, в которых с правом совещательного голоса принимает участие и полномочный представитель ВОИС.

Все административные функции Организации, включая рассмотрение заявок и выдачу евразийских патентов, выполняет Евразийское патентное ведомство (г. Москва), которое возглавляется Президентом и в штате которого каждое государство-участник имеет свою квоту.

Евразийская патентная конвенция содержит ряд материально-правовых норм, которыми либо устанавливаются единые требования по ряду вопросов, либо допускается их самостоятельное решение в национальном патентном законодательстве стран — участниц Конвенции.

Так, ст. 6 Конвенции указывает, что Евразийское патентное ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. В соответствии со ст. 10 объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения, а описания и чертежи могут служить только для целей толкования формулы. Согласно ст. 11 срок действия евразийского патента составляет 20 лет с даты подачи евразийской заявки. Эти и некоторые другие положения, решенные в Конвенции в единообразном виде, детализируются в Патентной инструкции, утверждаемой Административным советом. Что же касается таких вопросов, как право на подачу заявки на служебное изобретение (ст. 7), предоставление заявителю временной правовой охраны (ст. 9), ответственность за нарушение евразийского патента (ст. 13) и др., то они решаются в соответствии с национальным законодательством государств, участвующих в Конвенции.

Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. предусматривает выдачу так называемых европейских патентов на изобретения. Заявки на выдачу таких патентов подаются на основе унифицированных правил либо непосредственно в созданное государствами-участниками Европейское патентное ведомство (г. Мюнхен), либо через национальное патентное ведомство государства-участника. Выданный Европейским патентным ведомством патент предоставляет его владельцу такие же права, какие бы обеспечивались национальными патентами стран-участниц. Европейский патент может быть получен не только заявителями из стран, участвующих в Конвенции, но и любыми другими лицами.

В 1975 г. странами Европейского Сообщества была подписана Люксембургская конвенция о европейском патенте для стран Общего рынка, предусматривающая выдачу единого патента Сообщества. Такой патент действует на территории всех стран ЕС, имеет значение национального патента, предоставляет его обладателям одинаковый круг прав и налагает на них равные обязанности. Как и европейский патент, патент Сообщества может получить любой заявитель, независимо от того, проживает он на территории Сообщества или нет.

Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов на изобретения, заключенное странами—членами бывшего СЭВ в 1976 г.303, предусматривает упрощенный порядок получения патентной охраны национальных разработок в странах- участницах. Признание действия охранных документов, выданных патентным ведомством одной страны-участницы, на территории других стран-участниц осуществляется путем подачи ходатайства о таком признании, вынесении и публикации решения об этом.


48. Понятие и признаки фирменного наименования

Согласно ст. 54 ГК РФ коммерческие организации должны иметь фирменное наименование (фирму), а некоммерческие — наименование, таким образом, законодательство связывает специфику правового режима наименования и, соответственно, предъявляемые требования к нему в связи с принадлежностью организации к определенному виду юридических лиц.
Под фирменным наименованием (фирмой)  понимается то наименование, под которым предприниматель выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди иных участников гражданского оборота.
 К фирменному наименованию закон предъявляет ряд требований. Прежде всего, наименование предпринимателя должно содержать указания на организационно-правовую форму предприятия, в необходимых случаях на его тип, профиль деятельности, личность владельца (имена, наименования их участников). Указание на организационно-правовую форму юридического лица дает знать участникам оборота об основных признаках организации: является ли она коммерческой или некоммерческой, в каких пределах она способна нести ответственность по обязательствам и т.д.
Законы об отдельных видах юридических лиц, включая и нормы ГК РФ, требуют включения дополнительных сведений в наименования юридических лиц соответствующего
.

Кроме того, фирменное наименование должно обладать отличительными признаками, которые не допускали бы смешения одной фирмы с другой, т.е. должно быть новым и отличным от уже используемых наименований.
Фирменное наименование остается неизменным в течение всего времени, пока владеющий им предприниматель сохраняет свой организационно-правовой статус. Произвольное изменение фирменного наименования не допускается.
Выделяют две части фирмы:
1) основную (корпус фирмы);
2) вспомогательную (произвольную).
Корпус фирмы , являющийся обязательной частью фирменного наименования, содержит указание на организационно-правовую форму предприятия, его тип и предмет деятельности, а в некоторых случаях и на другие его характеристики. Например, обязательное включение в наименование указания на характер деятельности установлено для тех юридических лиц, которые в силу закона должны обладать специальной правоспособностью. Соответственно в наименовании такого лица требуется указать на специфические виды деятельности — банковскую, страховую, биржевую и др.
К корпусу фирмы добавляется вспомогательная часть , элементы которой подразделяются на обязательные и факультативные. Обязательными элементами  являются специальное наименование предприятия, его номер или иное обозначение, необходимое для отличия одних предприятий от других. В этом качестве чаще всего выступают различные условные обозначения в виде оригинальных слов, имен собственных, географических названий и т.п. Другие добавления, включая сокращенные наименования фирмы, относятся к числу факультативных , и могут включаться в фирму по усмотрению ее владельца.
 Право на фирменное наименование (фирму)  охраняется на всей территории России, а также в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности во всех странах, являющихся участницами данной Конвенции. Таким образом, рассматриваемое право имеет экстерриториальную сферу охраны, выходящую за рамки национальных границ.

49. Субъекты права на фирменное наименование

Фирменное наименование – обозначение юридического лица, под которым оно выступает в гражданском обороте и которое позволяет отличить его от других участников оборота. Фирменное наименование должно содержать определенную информацию, которая для разных видов юридических лиц может быть различной (АО, ООО и т. д. и само название организации). Фирменное наименование не должно содержать обозначения, способные ввести в заблуждение. В учредительных документах юридического лица должно быть указано его полное фирменное наименование на русском языке, а также могут содержаться сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке.

Субъектами права на фирменное наименование могут быть только юридические лица, являющиеся коммерческими организациями. Простые товарищества, а также представительства, филиалы и иные обособленные подразделения юридических лиц не имеют фирменных наименований, так как не являются юридическими лицами.

Право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица . Орган, осуществляющий такую регистрацию, проводит проверку фирменного наименования на новизну. Право на фирменное наименование действует на территории всей РФ . В случае возникновения спора по поводу фирменного наименования приоритет будет отдаваться лицу, имеющему более раннюю дату регистрации.

Право на фирменное наименование является исключительным правом . Коммерческая организация-правообладатель может свободно использовать фирменное наименование для своей индивидуализации, в том числе вправе совершать под ним гражданско-правовые сделки и иные юридические действия, защищать нарушенные или оспариваемые права, помещать свое фирменное наименование на вывесках, бланках, счетах, использовать его в публикациях рекламного характера, объявлениях и т. п.

Правообладатель имеет право требовать от всех третьих лиц воздерживаться от любых действий, связанных с неправомерным использованием принадлежащего ему права на фирменное наименование. ГКРФ предусматривает предоставление права на использование фирменного наименования на основании лицензионного договора.

52. Понятие и признаки товарного знака и знака обслуживания

Согласно статье 1 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках об­служивания и наименованиях мест происхождения товара», товарным знаком и знаком обслуживания признаются обозначения, способные отличать одни товары и услуги от других аналогичных. В определении понятия товарного знака и знака обслуживания проявляется основная функция этих объ­ектов промышленной собственности - способность отличать, индивидуализировать про­дукцию конкретного изготовителя и выделять ее из массы однородной продукции. Знаки обслуживания выполняют те же функции, что и товарные знаки (идентификации, качества и рекламы), но в отношении услуг, поэтому их возможно именовать товар­ными знаками.

Важным признаком товарного знака является его  н о в и з н а.. С точки зрения действующего законодательства новыми будут считаться лишь такие условные обозна­чения товаров (услуг), которые по своему содержанию не являются тождественными или сход­ными до степени смешения:

а) с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров;

б) с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу

международ­ных договоров РФ, в частности так называемыми общеизвестными товарными знаками;

в) с фирменными наименованиями (или их частью), принадлежащими другим лицам, получившим право на эти наименования ранее поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;

г) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в РФ, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регист­рируемый на имя лица, имеющего право на пользование таким наименованием.

Российский закон закрепляет принцип относительной новизны условных обозна­чений, заявляемых в качестве товарных знаков. Это означает, что регистрация то­го или иного обозначения в качестве товарного знака в каких-либо других странах не препятствует признанию данного или сходного обозначения товарным знаком в РФ, если только иное не вытекает из международных соглашений, в которых участвует РФ. Признак новизны связан с понятием  приоритета. Новизна товарного зна­ка определяется на дату приоритета, которая, в свою очередь, устанавливается по обще­му правилу по дню поступления правильно оформленной заявки на регистрацию товар­ного знака в Патентное ведомство РФ. Наряду с этим приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи первой заявки на товарный знак в зарубежной стране-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если в Па­тентное ведомство РФ заявка поступила в течение 6 месяцев с указанной даты. Приори­тет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально при­знанных международных выставках, организованных на территории одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности (выставочный приоритет), может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на вы­ставке, если в Патентное ведомство РФ заявка на товарный знак поступила в течение 6 месяцев с указанной даты. Наконец, приоритет товарного знака может устанавливаться по дате международной регистрации товарного знака в соответствии с международными договорами РФ. Таким образом, сущность требования новизны означает, что обозначе­ние, заявленное в качестве товарного знака, не должно быть тождественным или сход­ным с товарными знаками, уже зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РФ или уже охраняемыми в РФ в силу международных соглашений. Тождественным при­знается обозначение, которое во всех своих элементах совпадает с уже известным товар­ным знаком и при этом относится к одному и тому же классу товаров независимо от раз­личия в их перечне.


53. Виды товарных знаков, знаков обслуживания, наименование мест происхождения.

-словесные

- изобразительные

- комбинированные

- объемные

- звуковые

-в виде голограмм

-в виде определенного запаха

М.б. выполнены в любом цветовом решении.

Словесные знаки могут состоят из слов, букв, чисел, сокращений, имен или фамилий.

Товарный знак представляет собой любое обозначение, которое индивидуализирует товары данного предприятия и отличает от товаров или услуг их конкурента.

Наименования мест происхождения товаров отличаются меньшим разнообразием своих форм и видов. Из самой сущности данного объекта промышленной собственности вытекает, что он может быть выражен лишь в словесной форме Это может быть название страны (Российский), населенного пункта (Московский), местности (Балтийский) или другого географического объекта (Алтайский), которые, в свою очередь, могут быть официальными (Санкт-Петербургский) или неофициальными (Питерский), полными (Санкт-Петербургский) или сокращенными (Петербургский), современными (Петербургский) или историческими (Ленинградский).


54. Обозначения, не признаваемые товарным знаком, знаком обслуживания, наименованием мест происхождения.

- не обладающие различительной способностью

- представляющие собой гос-ую символику(гербы, флаги, официальные названия гос-в)

- являющиеся общепризнанными символами

- явл-ся тождественными, исходными до степени смешения с уже охраняемыми на территории РФ т.з.

- обозначения, которые воспроизводят названия известных в России произведений науки, лит-ры, искусства

- обозначения, воспроизводящие имена, фамилии, псевдонимы, портреты известных лиц без их согласия

57. Передача прав на т.з. и знак обслуживания

Товарные знаки могут быть уступлены их владельцами, физ-ми или юр. лицами по лицензионным договорам или договорам уступки.

Важнейшим аспектом регулирования правоотношений, возникающих при за­ключении договора уступки товарного знака и лицензионного договора по передаче исключительных и неисключительных прав. является определение правомерности их заключения. Эти договоры должны регистриро­ваться в Патентном ведомстве (ст.27 Закона).


58. Защита прав на товарный знак, знак обслуживания, наименование мест происхождения.

Для получения охраны товарный знак д.б. зарегистрирован в патентном ведомстве, которое выдает свидетельство о регистрации т.з. Выдается сроком на 10 лет и может каждые 10 лет продлеваться.

Обозначение м.б. признано т.з., если оно носит характер символа, является новым и зарегистрировано в р=патентном ведомстве.

Для получения свидетельства на т.з. должа быть подана заявка в патентное ведомство, которая содержит:

-заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя

- изображение и описание его, и перечень товаров и услуг для которых и спрашивается регистрация товарного знака.

Приоритет т.з. уст-ся по дате подачи заявки в патентное ведомство. Знаки регистрируются в гос. Реестре т.з. или в реестре знаков обслуживания, сведения о них публикуются в официальных бюллетенях.

60. Понятие и виды недобросовестной конкуренции

Недобросовестная конкуренция - это методы, обычно противоречащие законодательству РФ, обычаям делового оборота или общим требованиям справедливости и добропорядочности.

Недобросовестные виды конкуренции включают:

· демпинг (от англ. dumping — сброс) — продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги.;

· установление дискриминационных цен или контроля за деятельностью конкурента с целью прекращения этой деятельности;

· экономический шпионаж;

· тайный сговор на торгах и создание тайных картелей;

· подделка продукции конкурентов;

· ложная информация и реклама;

· махинации с деловой отчетностью;

· нарушение качества, стандартов и условий поставки продукции;

· коррупция и др.

Точное разъяснение методов недобросовестной конкуренции можно найти в главе 2  закона «О защите конкуренции».

Недобросовестные конкуренты не только наносят ущерб, снижая доходы компаний, но и могут стать причиной закрытия бизнеса вообще. Поэтому с недобросовестной конкуренцией необходимо бороться.

Для борьбы с недобросовестной конкуренцией создан Экспертный совет по применению антимонопольного законодательства в сфере недобросовестной конкуренции при Федеральной антимонопольной службе России Федерации (ФАС РФ).

Кроме того, отношения по поводу конкуренции регулируются Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 08.11.2008) «О защите конкуренции» (принят ГД ФС РФ 08.07.2006). Глава 2 этого закона посвящена недобросовестной конкуренции.

За недобросовестную конкуренцию установлена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность (взыскание убытков, морального ущерба, штраф; см.: ст. 178 Уголовного кодекса РФ, ст. 14.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Судебная практика показывает, что закон «О защите конкуренции» действительно работает. В Арбитражных судах рассматривается множество дел о недобросовестной конкуренции. По решению Арбитражных судов виновных - недобросовестных ответчиков  привлекают к ответственности.

61. Топологии интегральных микросхем

Топология интегральной микросхемы - зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Автором охраняемой топологии признается физическое лицо, в результате творческой деятельности которого эта охраняемая топология была создана.

Правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию, созданную в результате творческой деятельности автора и неизвестную специалистам интегральных микросхем на дату его создания.

Граждане, создавшие топологию совместным трудом- соавторы.

Права автора топологии:

-исключительные права

- право авторства

- право на вознаграждение за служебную топологию.

Знак охраны топологии: “Т”,│ Т │, <*>“Т”, дата испол-я топологии, наименование авора.

На топологию выдается свидетельство о регистрации, сроком действия 10 лет.

63. Селекционные достижения понятия и признаки.

Автор- селекционер, творческим трудом которого создано, выведено или выявлено селекционное достижение. М.б. соавторы.

Правовая охрана предоставляется новым сортам растений и пародам животных в гос-ом реестре селекционных достижений.

Правовая охрана:

- патент, если эти достижения отвечают критериям:

1 новизна

2 отличимость

3 однородность

4 стабильность

Патент на селекционные растения-деревья и виноградники, действует 35 лет, на все остальные 30лет.